Если компания имеет серьезную задолженность, которую она не в состоянии погасить в оговоренный срок, самым очевидным выходом для ее кредиторов представляется банкротство. Но если речь идет об одном крупном кредиторе, который заинтересован в бизнесе компании-должника, есть другой выход. О том, как обменять требование к должнику на долю в его уставном капитале, — в этой статье.
В конце 2009 г. Федеральный закон от 27.12.2009 № 352-ФЗ (далее — Закон № 352-ФЗ) снял общий запрет на формирование уставного капитала хозяйственных обществ путем зачета требований его участников (акционеров) к хозяйственным обществам. В обществах с ограниченной ответственностью Закон № 352-ФЗ разрешил при увеличении уставного капитала оплачивать его путем зачета денежных требований к обществу участников общества либо третьих лиц (п. 4 ст. 19 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее — Закон об ООО). В акционерных обществах стало возможным оплачивать путем зачета денежных требований к обществу дополнительные акции, размещаемые посредством закрытой подписки (п. 2 ст. 34 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», далее — Закон об АО). Как на практике работают эти нормы и какие бизнес-задачи можно решить с их помощью.
Что такое «своп» и для чего он используется
«Debt-to-equity swap» или «обмен долга на акции или доли в уставном капитале» представляет собой один из способов реструктуризации денежного долга компаний — хозяйственных обществ. Этот механизм довольно часто используется в российской и международной практике — с одной стороны, для обеспечения исполнения обязательств (например, между банком-кредитором и обществом-должником), с другой — для прекращения обязательства, которое должник не может исполнить.
На практике можно выделить несколько наиболее часто встречающихся случаев, когда должнику выгоднее предоставить кредитору акции либо доли в своем уставном капитале, чем возвращать долг.
Первый случай — невозможность исполнения денежного обязательства должником перед кредитором — третьим лицом. Так, кредитор (например, банк) может предъявить требование к компании-должнику, которое не может быть исполнено последним ввиду отсутствия достаточных денежных средств. В случае неисполнения своего денежного обязательства компанией-должником кредитор может предъявить требование о признании должника несостоятельным и в дальнейшем привести компанию к ликвидации. В такой ситуации должнику бывает проще отдать часть своего бизнеса третьему лицу в счет погашения денежного требования кредитора, чем потерять его совсем.
Второй случай — невозможность исполнения обязательства должником перед кредитором — материнской компанией. По сути, это эффективный способ внутригруппового финансирования. Приведем пример. Материнская компания создает дочернюю, чтобы через нее начать работу в новой для себя отрасли. Поскольку «дочка» создавалась для того, чтобы ускорить и упростить решение бизнес-задач материнской компании, то вопросов с финансированием не возникает — материнская компания предоставляет дочерней денежные средства для организации бизнеса (покупки недвижимости, покупки оборудования, покрытия операционных расходов и др.) в том объеме, в каком это необходимо. Поскольку дарение между компаниями запрещено (подп. 4 п. 1 ст. 575 ГК РФ), материнская компания предоставляет дочерней займы. В результате, пока дочерняя компания налаживает бизнес и ничего не зарабатывает, ее чистые активы могут стать меньше размера уставного капитала, а то и вовсе стать отрицательными (п. 4 ст. 90 и п. 4 ст. 99 ГК РФ).
С одной стороны, материнская компания могла бы простить дочерней компании долг, однако подобные действия могут вызвать подозрения у налоговых органов. Велика вероятность того, что суды признают сделку ничтожной, посчитав прощение долга разновидностью дарения (Определение ВАС РФ от 20.07.2012 № ВАС‑9228/12 по делу № А40-3698/11-42-30). Конечно, варианты обойти запрет дарения найти можно — например, если дочерняя компания сможет вернуть долг хотя бы частично (см. п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств») или при наличии иной имущественной выгоды кредитора (Определение ВАС РФ от 16.02.2010 № ВАС‑15955/09 по делу № А65-5053/2009-СГ3-33). Однако не всегда дочерняя компания (тем более компания, у которой отрицательные чистые активы) имеет достаточно собственных средств, чтобы погасить долг хотя бы частично. Как быть в такой ситуации?
Чтобы простить долг дочерней компании, материнская компания принимает решение об увеличении уставного капитала дочерней компании путем зачета денежного требования в счет исполнения обязательства по внесению денежного вклада в уставный капитал дочерней компании. В дальнейшем, если понадобится, материнская компания сможет принять решение об уменьшении уставного капитала «дочки» до прежнего размера.
Третий случай — невозможность исполнения денежного обязательства должником перед кредитором — третьим лицом и его исполнение материнской компанией. Например, когда компания-должник не может исполнить денежное обязательство по оплате цены товара на основании договора купли-продажи или, например, возврату кредита или займа третьему лицу. Материнская компания компании-должника принимает на себя обязательство путем заключения соглашения о переводе долга с кредитором (п. 1 ст. 391 ГК РФ), исполняет денежное обязательство и получает взамен требование к дочерней компании. Поскольку компания-должник не обладает достаточными средствами для исполнения обязательства, материнская компания принимает решение об увеличении уставного капитала компании-должника (дочерней компании). А затем в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании материнская компания производит зачет переведенного на нее долга. По существу, этот случай является несколько осложненной разновидностью второго случая.
Реализация механизма на практике
Хотя законодатель позволил кредиторам хозяйственного общества изменить свой статус на статус его участников (акционеров), а участникам (акционерам), имеющим требования к обществу, — увеличить свою долю участия, эта процедура не осталась без открытых вопросов с точки зрения ее реализации на практике. В частности, законодатель не ответил на вопрос, по каким правилам должна проводиться процедура debt-to-equity swap — по правилам внесения «денежного» или «неденежного» вклада или же рассматриваться как самостоятельный вид увеличения уставного капитала? Отсюда же и второй вопрос: необходима ли независимая оценка подлежащего зачету требования участника (акционера) к обществу?
С одной стороны, поскольку в качестве вклада в уставный капитал вносятся не денежные средства, а требования к обществу, эту процедуру можно было рассмотреть в качестве внесения неденежного вклада в уставный капитал. А неденежный вклад в уставный капитал хозяйственного общества подлежит обязательной независимой оценке (абз. 2 п. 2 ст. 66.2 ГК РФ). Следуя этой логике, можно было бы заключить, что обмен долга на акции и доли признается неденежным вкладом, а требование, принимаемое к зачету, подлежит обязательной оценке.
Другая точка зрения была у упраздненной на сегодняшний день Федеральной службы по финансовым рынкам. В информационном письме «Об оплате дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, путем зачета денежных требований к акционерному обществу» ранее действовавшая служба обращала особое внимание на то, что обменять на акции либо долю в уставном капитале можно не любое, а только денежное требование. ФСФР России разграничила возможность внесения имущественного права в уставный капитал акционерного общества в соответствии с п. 2 ст. 34 Закона об АО и зачет требований к обществу путем обмена по правилам ст. 410 ГК РФ. В информационном письме нет пояснений относительно того, обязательна ли независимая оценка при проведении процедуры debt-to-equity swap. Однако из его логики следует, что процедуру конвертации долга в уставный капитал следует считать самостоятельным видом увеличения уставного капитала, а не разновидностью неденежного вклада в уставный капитал компании. С этой точки зрения обязательная оценка денежного требования к обществу, вносимого в качестве вклада в уставный капитал, не требуется.
Специалисты отмечают, что в пользу позиции, при которой вносимое в качестве вклада в уставный капитал денежное требование к обществу все же подлежит обязательной оценке, есть несколько значимых доводов. Во-первых, обязательная оценка поможет уберечь компанию от злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц, права требования которых могут оказаться несоразмерными полученному обществом встречному предоставлению. А во‑вторых, защитить миноритариев от «размыва» их доли участия в хозяйственном обществе.
Процедура обмена долга на акции или доли в свете последних изменений в ГК РФ
До недавнего времени природа свопа в российском праве во многом оставалась неясной. Однако с 1 сентября 2014 г. действуют поправки, которые внес в ГК РФ Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ (далее — Закон № 99-ФЗ). Так какой же подход выбрал законодатель к рассматриваемому вопросу с принятием нового ГК РФ?
Ответ кроется в норме ст. 66.1 ГК РФ о вкладах в имущество хозяйственного товарищества или общества. Согласно этой норме вкладом участника хозяйственного товарищества или общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.
Таким образом, с принятием Закона № 99-ФЗ законодатель установил закрытый перечень объектов, которые могут быть вкладом в уставный капитал хозяйственного общества. Среди них нет «имущественных или иных подлежащих денежной оценке прав», как это было в ГК РФ до внесения поправок. Закон об ООО и Закон об АО в соответствие с ГК РФ в этой части не приведены. Правда, следует отметить, что нормы ГК РФ получили приоритет над нормами специальных законов до приведения их в соответствие с ГК РФ, поэтому положения ГК РФ о формировании уставного капитала в настоящей момент имеют приоритет над специальными законами (п. 4 ст. 3 Закона № 99-ФЗ).
Иными словами, нормы п. 4 ст. 19 Закона об ООО и п. 2 ст. 34 Закона об АО продолжают действовать, при том что оплата уставного капитала имущественными правами больше не предусмотрена. В этой связи можно сделать вывод о том, что законодатель рассматривает процедуру конвертации долга в уставный капитал как самостоятельную форму увеличения уставного капитала. Исключив возможность внесения имущественного права или подлежащего денежной оценке иного права в уставный капитал хозяйственного общества, законодатель косвенно поддержал ранее выраженную позицию ФСФР России о применении к процедуре debt-to-equity swap норм ГК РФ о зачете (ст. 410 ГК РФ). Таким образом, законодатель исключил необходимость проведения независимой оценки требования к обществу, вносимого в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества.
Какие подводные камни есть у процедуры
Как уже отмечалось, в легализации процедуры конвертации долга в уставный капитал есть некоторые спорные моменты, которые могут использовать недобросовестные участники оборота.
Так, на практике не исключается возможность выпуска и обмена акций на ничем не подкрепленное экономически требование. Например, требование по договору купли-продажи имущества с значительно завышенной стоимостью предмета купли-продажи. Подобная ситуация может породить на практике формирование «дутых» уставных капиталов. Поэтому вполне вероятно, что дальнейшее регулирование будет развиваться по пути устранения возникающих пробелов, но уже в рамках понимания того, что конвертация долга в уставный капитал представляет собой самостоятельный способ увеличения уставного капитала хозяйственного общества.
Debt-to-equity swap как институт реструктуризации долга используется во многих правопорядках, например в США, Англии, Республике Кипр, Германии и др., и в зависимости от государства имеет некоторые особенности.
Так, например, при увеличении уставного капитала путем зачета в обществе с ограниченной ответственностью в Федеративной Республике Германия необходимо провести независимую оценку рыночной стоимости требования, подлежащего зачету (абз. 4 пар. 5 Закона ФРГ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 1892 года), поскольку германский закон рассматривает подобную сделку как внесение неденежного вклада в уставный капитал, а неденежный вклад перед его внесением в уставный капитал подлежит оценке. Некоторые правопорядки, наоборот, не предъявляют такого требования — например, большинство стран Общего права («Common law»).
К сведению
При проведении процедуры конвертации долга в уставный капитал важно правильно оформить сопровождающие этот процесс документы. В частности, в решении общего собрания об увеличении уставного капитала общества с ограниченной ответственностью должно быть два пункта. Первый — о том, что участники приняли решение об увеличении уставного капитала общества до определенного размера за счет дополнительного денежного вклада такого-то участника либо за счет вклада третьего лица в определенном размере. Во втором пункте необходимо указать, что в счет внесения денежного вклада такого-то лица участники принимают решение зачесть определенную сумму из обязательства общества перед этим лицом.
В решение об увеличении уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки важно включить пункт о возможности такой оплаты путем зачета денежных требований к обществу. При отсутствии такого указания оплата размещаемых дополнительных акций путем зачета денежных требований к акционерному обществу не допускается (абз. 7 п. 20.2 Положения о стандартах эмиссии ценных бумаг, утвержденного Банком России 11.08.2014 № 428-П).
Источник
Схемник
спросил
11 февраля 2012 в 12:46
11790 просмотров
Доброе время суток всем.
Я знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но возникли некоторые ньюансы, которые не раскрыты в теме.
Возьмем за основу ту же ситуацию:
«В нашей организации учредителями являются 2 иностранных юридических лица, с капиталом 50% и 50 %.
Уставный капитал оплачен 100%. Организациями учредителями предоставлены процентные займы в валюте (одинаковые). Проценты по займам накапливаются в течение года и выплачиваются до 20 января года следующего за прошедшим. Сейчас учредители хотят эти займы вместе с процентами передать в Уставный капитал. Как это сделать не возвращая займ?»
Дополнительное условие, которое не указано в описываемой ситуации это то, что проценты не выплачивались вообще и на момент, когда решили, что с этим надо что-то делать сумма процентов составляет приличную цифру.
Внести в уставный капитал сумму неоплаченных процентов конечно можно, но тогда учредители должны будут их оплатить в течение года с момента принятия решения об увеличении УК, а делать они этого не хотят.
Итак, вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ С СУММОЙ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы!!!
Добрый день.
Честно говоря, я не очень понимаю вот эту фразу:
Цитата (Схемник):Внести в уставный капитал сумму неоплаченных процентов конечно можно, но тогда учредители должны будут их оплатить в течение года с момента принятия решения об увеличении УК, а делать они этого не хотят.
Почему Вы считаете, что они обязательно должны будут уплатить эти проценты?
В принципе, даже если обязаны, могу предложить еще один вариант.
Пусть сумма займа 1 млн. евро, сумма процентов (накопленная) 250 тыс. евро.
Предлагаю тогда сделать увеличение УК на 1250 тыс. евро, из которых 1 млн. — сумма займа, 250 тыс. — «живыми» деньгами.
После этого должник возвращает проценты, опять же, деньгами (за вычетом, конечно, налога, удержанного из доходов займодавцев и перечисленного в российский бюджет).
Всё. Никто никому ничего не должен.
Цитата (Схемник):Доброе время суток всем.
Я знаю, что этот вопрос уже обсуждался, но возникли некоторые ньюансы, которые не раскрыты в теме.
Возьмем за основу ту же ситуацию:
«В нашей организации учредителями являются 2 иностранных юридических лица, с капиталом 50% и 50 %.
Уставный капитал оплачен 100%. Организациями учредителями предоставлены процентные займы в валюте (одинаковые). Проценты по займам накапливаются в течение года и выплачиваются до 20 января года следующего за прошедшим. Сейчас учредители хотят эти займы вместе с процентами передать в Уставный капитал. Как это сделать не возвращая займ?»
Дополнительное условие, которое не указано в описываемой ситуации это то, что проценты не выплачивались вообще и на момент, когда решили, что с этим надо что-то делать сумма процентов составляет приличную цифру.
Внести в уставный капитал сумму неоплаченных процентов конечно можно, но тогда учредители должны будут их оплатить в течение года с момента принятия решения об увеличении УК, а делать они этого не хотят.
Итак, вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ С СУММОЙ НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ?
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы!!!
А почему бы вам не внести изменения в договора займа и сделать их беспроцентными. Сторнировать начисленные проценты. А учредители напишут заявление с просьбой суммы займа считать взносом в уставный капитал.
Добрый день!
Увеличить уставный капитал ООО в данном случае нужно на основании статьи 19 Закона об ООО, т.е. за счет дополнительных вкладов его участников.
Пункт 4 этой статьи разрешает это сделать. Читаем первоисточник:
«4. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу«.
Алгоритм такой. Участники (учредители) принимают решение:
1. Увеличить уставный капитал за счет дополнительных вкладов участников на ____ рублей.
2. Зачесть в счет внесения дополнительных вкладов денежные требования участников к ООО на сумму ____ рублей каждый, представляющих собой требование о возврате займа в сумме ___ руб. и причитающихся на день принятия настоящего решения процентов в сумме ___ руб.
Посчитайте, сколько на день принятия решения начислено процентов, примените курс валюты на дату принятия решения и получите рублевую сумму «денежных требований» и соответственно сумму увеличения уставного капитала.
Естественно, сумму займа просто переведете на счет 75. А вот проценты надо сначала начислить через 91, а потом только перевести на сч. 75.
Другими словами, начисленные проценты попадут в прочий убыток. Оплата этих процентов, как и возврат займа будет определятся датой принятия решения об увеличения уставного капитала за счет этих займов с процентами.
Естественно, что на этот день должны будут в последний раз отразится курсовые разницы…
Успехов!
Подобрать коды ОКВЭД в специальном веб‑сервисе
Цитата (шахтнуии):А почему бы вам не внести изменения в договора займа и сделать их беспроцентными. Сторнировать начисленные проценты. А учредители напишут заявление с просьбой суммы займа считать взносом в уставный капитал.
Не советую.
Как минимум, по результатам одного года проценты начислены и нашли отражение в годовой отчетности и финансовых результатах.
Сторнирование их сейчас «введет в соблазн» налоговиков и они признают их, как «прощение долга». Т.е. начислят в доход (прибыль).
Я лично не вижу проблем в зачислении уже начисленных процентов в уставный капитал. Это равносильно оплате (взаимозачету, если хотите), но никак не прощению долга.
Уважаемые форумчане, огромное спасибо за ответы.
Давайте я еще конкретизирую ситуацию:
Проценты накоплены за несколько лет, и, соответственно, все эти периоды они находили отражение в отчетности. Если займ сделать беспроцентным, то это красная тряпка для налоговиков (справедлииво отмечено Александром Погребсом)
Более того, если их сторнировать, то вылезет налог на прибыль, который тоже не хотят платить. Если не налоги, то тогда зачем все эти страдаения
Еще одно «НО» не хочется платить налог и с сумм которые можно (нужно) перечислить иностранцу (проценты).
Прошу отнестись критически к следующей схеме и выразить свое мнение по ней:
1. «Привлечь» необходимые денежные средства для выплаты суммы, равной сумме начисленных процентов.
2. Произвести частичное погашение «тела» долга. (В таком случае не возникает обязанности по удержанию налога, поскольку это возврат «тела» долга.)
3. Иностранное ЮЛ опять переводит данную сумму в пользу Российского ЮЛ с назначение платежа – взнос в УК.
4. Происходит возврат «привлеченных» денежный средств за счет перечисленной суммы.
Таким образом, имеется подтверждение внесения всей суммы на счет российского ЮЛ (как суммы займа, так и суммы равной размеру процентов). Следовательно, можно увеличить УК на сумму займа и процентов (проценты также отнести в УК) по алгоритму описанному Александром в предыдущей теме с аналогичным названием
Прошу написать кто какие риски видит. Обоснованная критика воспринимается тоже.
Заранее спасибо
P.S. Кстати, Александр, оплачивать УК обязательно нужно, иначе 46 МИФНС не пропустит регистрацию увеличения, а если и пропустит, то потом придется уменьшать УК на сумму недовнесенных денежных средств. Нехочется заморачиваться и просчитывать последствия.
Цитата (Схемник):Уважаемые форумчане, огромное спасибо за ответы.
Давайте я еще конкретизирую ситуацию:
Проценты накоплены за несколько лет, и, соответственно, все эти периоды они находили отражение в отчетности. Если займ сделать беспроцентным, то это красная тряпка для налоговиков (справедлииво отмечено Александром Погребсом)
Более того, если их сторнировать, то вылезет налог на прибыль, который тоже не хотят платить. Если не налоги, то тогда зачем все эти страдаения
Еще одно «НО» не хочется платить налог и с сумм которые можно (нужно) перечислить иностранцу (проценты).
Прошу отнестись критически к следующей схеме и выразить свое мнение по ней:
1. «Привлечь» необходимые денежные средства для выплаты суммы, равной сумме начисленных процентов.
2. Произвести частичное погашение «тела» долга. (В таком случае не возникает обязанности по удержанию налога, поскольку это возврат «тела» долга.)
3. Иностранное ЮЛ опять переводит данную сумму в пользу Российского ЮЛ с назначение платежа – взнос в УК.
4. Происходит возврат «привлеченных» денежный средств за счет перечисленной суммы.
Таким образом, имеется подтверждение внесения всей суммы на счет российского ЮЛ (как суммы займа, так и суммы равной размеру процентов). Следовательно, можно увеличить УК на сумму займа и процентов (проценты также отнести в УК) по алгоритму описанному Александром в предыдущей теме с аналогичным названием
Прошу написать кто какие риски видит. Обоснованная критика воспринимается тоже.
Заранее спасибо
P.S. Кстати, Александр, оплачивать УК обязательно нужно, иначе 46 МИФНС не пропустит регистрацию увеличения, а если и пропустит, то потом придется уменьшать УК на сумму недовнесенных денежных средств. Нехочется заморачиваться и просчитывать последствия.
Видимо, Вы читаете только то, что Вам интересно.
Не надо выдумывать и приписывать ИФНС то, чего не может быть.
Исходить надо из нормы Закона а не Вашего представления о нем.
И не надо мне приписывать того, чего я Вам не говорил.
Я Вам предложил алгоритм алгоритм решения вопроса без излишнего движения средств.
Точно такой же алгоритм я предлагал в той теме, на которую Вы ссылаетесь.
И вообще я не понимаю, зачем повторять чужой вопрос слово в слово?
Это что проверка, вспомню ли я старый ответ?
Если что-то непонятно, достаточно сделать ссылку на старую темы и спросить, что непонятно.
PS. Не удивлюсь, если окажется что Вы как раз тот юрист, которого я советовал «гнать в шею» в предыдущей теме…
Цитата (Схемник):P.S. Кстати, Александр, оплачивать УК обязательно нужно, иначе 46 МИФНС не пропустит регистрацию увеличения, а если и пропустит, то потом придется уменьшать УК на сумму недовнесенных денежных средств. Нехочется заморачиваться и просчитывать последствия.
Добрый день еще раз.
Я не Александр, но тоже прокомментирую.
Насчет «обязательно оплачивать» — в первый раз слышу.
Описанная операция по оплате УК за счет займа прекрасно проходит регистрирующий орган. Сам встречался на практике, поэтому знаю, о чем говорю.
Ну и еще два комментария.
1. Зря Вы игнорируете ответ Александра — он очень опытный и квалифиуцрованный специалист!
2. Я не увидел в Вашей схеме перечисления налога в бюджет. Следовательно, Ваша схема есть ничто иное, как попытка ухода от исполнения обязанностей налогового агента. Причем если не прямо уж незаконная, то точно «на грани фола». Хотя по моему личному мнению — за этой гранью, ибо денежные перечисления контрагенту есть, а в бюджет — нет.
Если же платеж в бюджет тоже есть, то чем эта схема отличается от взаимозачета (кроме необходимости гонять большие суммы, которые еще и найти нужно!), я не понимаю.
Спасибо за ответы.
Александр, камень в ваш огород: я НЕ тот юрист. Я попросил критично отнестись к схеме, а не высказывать свое личное отношение ко мне. Мы не знакомы и по этому рано делать выводы.
Теперь коммент ответа Игоря: я описываю то, с чем сам неоднократно сталкивался. 11 лет в ИФНС и 4 года вне ее стен дают хороший опыт.
Что касается схемы на гране фола, то скажу так. Я описываю конктреную часть многоуровненевых взаимотношений, в резутате которых бюдежт получит столько, сколько должен получить, а не сколько захочу я или заказчик. Неплатить налоги аморально.
Зашел на этот форум в поисках ответа, и ответ Александра мне очень понравился, но я в нем видел несколько изъянов (описывать не буду т.к. этот мое сугубо личное мнение).
Опять же я описываю часть, а не целое. Отнеситесь к этому как к обсуждению конкретного вопроса, а не способ высказать какой кто юрист, экономист и т.д.
Еще раз спасибо за ответы.
P.S. Я никого не хотел проверять. И, подчеркиваю, никого не хочу обидеть.
Цитата (Схемник):… Я попросил критично отнестись к схеме…
… ответ Александра мне очень понравился, но я в нем видел несколько изъянов (описывать не буду т.к. этот мое сугубо личное мнение).
…
Да, забавно…
Ну что же, отвечу в том же духе
В той серии изъянов, которые я увидел в Вашей схеме, я обнаружил одно вполне себе правильное звено. Но я Вам о нем не скажу, т.к. это мое сугубо личное мнение.
Ну а критики я с самого начала достаточно сказал.
Или недостаточно, товарищ Схемник?
Александр, изъяны заключались в том, что не были описаны ситуации с процентами, которые не выплачивались достаточно подробно с точки зрения ЮРИСПРУДЕНЦИИ.
Переход на личности говорит о вашием НЕ профессионализме.
Можете считать меня хамом и невеждой, но вы самовлюбленный дурень!!!
Вопросы ЕСТЬ? Если нет, то будем прощаться. Тема закрыта.
Добрый день.
Ну подобного хамства, мне кажется, мы еще не встречали на нашем форуме!
Пользователю схемник доступ на форум закрыт.
Я думаю, что и тему пора закрывать.
Источник